计算机软件著作权和专利的区别

计算机软件在当今社会中已经成为了一种非常重要的资产形式。然而,在如此多的软件中,如何保护自己的程序源代码、算法和技术成为了开发人员和企业的必需问题。在这方面,计算机软件著作权和专利成为了两种最常见的保护方式。但对于许多人来说,这两个概念可能很难分辨。下面我们将详细探讨这两种保护方式的区别。

计算机软件著作权

计算机软件著作权是指,对于计算机程序、数据库以及编写的其他计算机软件作品的版权。由于著作权是指原创性作品或者是独创性成果的产权,所以相对于专利而言,计算机软件著作权的门槛要低得多。在著作权保护下,程序开发人员可以获得程序代码、算法以及软件的独立使用、复制、发行、公开展示、修改甚至反编译等全部权利。

著作权是无需申请即自动获取的。一旦创作完成,作者就主动拥有了其所产生的权利。在中国,著作权由国家版权局统一进行管理和维护。著作权保护的期限一般为50年。

计算机软件专利

相比计算机软件著作权,计算机软件专利是一项更为高级和保护更为广泛的保护措施。专利其实是指一种“专有”的权利,即有关发明者或者是获得专利的人可以垄断他们所拥有的技术或者是产品,防止其他人趁机侵犯。在软件领域内,可以申请的专利类型主要分为发明专利和实用新型专利。

与著作权不同,专利需要符合以下三个标准才能保护:

1. 新颖性:所讲的技术或产品必须是全新的或者是有了新的改进。

2. 发明的创造性:发明必须对于一个技术领域是又举足轻重的意义,即它只有通过专业技巧才能想到或实现。

3. 工业适用性:所讲的技术或产品必须是工业上有用的,满足专利申请程序的可行性和实现性。

专利申请预计有更多的时间和资源成本。在中国,专利申请由国家知识产权局统一负责,具体到计算机软件的专利,则由国家知识产权局-软件产业专利查询服务平台(BIPS)进行专业的各式申请和维护工作。与著作权的50年比较起来,专利有效期在中国为20年。

总之,计算机软件著作权和专利是两种不同的保护方式。虽然它们之间有许多重叠,但是依据于不同的要求,在实际使用中也需要谨慎选择进行保护以保证最大的权益。

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