软件著作权 VS 实用新型:区别与联系

随着信息技术的快速发展,软件产业成为了当今经济发展的重要支柱之一。在软件设计中,软件著作权和实用新型都是常见的法律概念。虽然这两者都是用来保护软件相关权益的法律手段,但它们仍存在很大的区别。那么,软件著作权 和实用新型各自是什么呢?它们之间的区别和联系又是什么呢?下文将进行介绍。

软件著作权和实用新型的基本概念

首先,我们来看一下软件著作权和实用新型的基本概念。

软件著作权是指对计算机软件的原创性表达形式的保护,即对软件的可读性表达、程序代码等的保护。在我国,软件著作权受到《中华人民共和国著作权法》的保护。只有软件的原创性表达形式被保护,而软件所包含的技术方案、创新理念并不属于软件著作权保护的范畴。

实用新型则是在专利法中的概念,它是指实用性新型的设计方案。具体来说,就是对新型实用性的设计方案进行专利申请,以保护申请人的创新成果。相比于发明专利,实用新型专利的申请难度和审查周期较低,成本也相对较低。

软件著作权和实用新型的区别和联系

了解了软件著作权和实用新型的基本概念后,我们来看一下它们之间的区别和联系。

首先,软件著作权和实用新型的保护对象不同。软件著作权是对软件的原创性表达形式的保护,而实用新型则是对实用性设计方案的保护。因此,如果软件设计的表达形式没有被保护,就不能成为软件著作权的申请对象。反之,如果申请的专利设计,是以某种方式包含了计算机程序代码或软件表达形式,那么它可能同时也能成为软件著作权申请的对象。

其次,软件著作权和实用新型的保护范围也不同。软件著作权只保护软件的原创性表达形式,因此软件所包含的技术方案、创新理念并不属于软件著作权保护的范畴。而实用新型的保护范围更广,不仅保护了申请人所提出的实用设计方案,还包括了由此方案引申出的其他可实施的设计方案。

最后,软件著作权和实用新型的权利期限也不同。软件著作权的权利期限为作者终身及70年的保护期。而实用新型专利申请获得授权后的保护期为10年,无需缴纳年费即可维持其有效性。如果创新者希望长期保护其创新成果,应该选择优质的技术发明,努力申请和获得发明专利的保护。

总之,软件著作权和实用新型尽管都是用来保护软件相关权益的法律手段,但它们存在很多的区别。在实际应用中,创新者应该根据自身的创新成果进行选择,选择最适合自己的保护方式。

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